Общие положения о наследовании

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Общие положения о наследовании». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Физическое или юридическое лицо, претендующее на имущество умершего человека согласно завещанию или в соответствии закона, называется наследником. Фактический владелец собственности, ушедший из жизни, является наследодателем. Согласно законодательству, правопреемство возникает на имущественные права и обязанности, при этом личные неимущественные блага переданными быть не могут.

В соответствии Гражданского кодекса России (ГК РФ) 5 раздела наследниками могут быть:

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Наследодатель — это умершее лицо, которое при жизни обладало имущественными правами на что-либо (движимое и недвижимое имущество). Наследство передается только после смерти наследодателя.

Кто же может быть наследодателем? Это дееспособный, недееспособный человек, несовершеннолетние граждане, лицо без гражданства и пр. В зависимости от статуса лица наследование будет различаться.

Если человек обладает дееспособностью, то он заранее вправе написать завещание на того, кому хочет передать свое наследство.

Если наследодатель недееспособный или частично недееспособный, то передать свое имущество, документально заверив, не получится.

Если никакого завещания человек при жизни не оставил, значит наследство между наследниками будет делиться в соответствии с законом.

Комментарий к ст. 1142 ГК РФ

1. В качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица, которые разделены на несколько очередей.

В комментируемой статье говорится о наследниках первой очереди, к числу которых относятся наиболее близкие наследодателю люди: дети, супруг и родители.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни (см. комментарий к п. 1 ст. 1116 ГК). Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Для того чтобы наследование по закону детей после родителей или родителей после детей стало возможным, необходимо документально подтвердить происхождение детей от родителей в установленном законом порядке.

Законодатель в комментируемой статье имел в виду в первую очередь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний или иных доказательств.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Признание брака между родителями ребенка недействительным не влияет на права ребенка (в том числе и на наследственные), если ребенок рожден в таком браке либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Таким образом, дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях:

1) если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;

2) если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления ее места нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);

3) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной.

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ).

Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки зрения наследственного права они считаются недостойным наследниками (ст. 1117 ГК РФ, см. комментарий к ней).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему), в соответствии с которым при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуется родитель.

Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Семейным кодексом РФ предусмотрено два таких случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут.

Наследники: их права и обязанности

Не все знают, но на наследников возложены законодательством не только права, но и обязанности.

Права, на которые имеют право правопреемники:

  1. Подать заявление о том, что они принимают ту часть, которая им полагается на основании степени родства, распределения между участниками процесса. Для подачи заявления в настоящий момент отводится 6 месяцев с момента, когда умер человек. Конечно, через суд можно восстановить свое право и по прошествии указанного срока, но шансы на оформление в разы уменьшаются. По факту принятия заявления через полгода субъект может оформлять актив в право собственности.
  2. Получить долю, которая полагается ему на основании законодательства. Даже в случае отсутствия завещания, которое устанавливает пропорции распределения, каждый наследник имеет право на свою часть, вне зависимости от количества других участников. Главное – это к какой очереди наследия относится субъект.
  3. Вступить в наследство согласно составленному ранее завещанию, заверенному у нотариуса. Человек, который умер, еще до своей смерти определил круг лиц, которые могут получить какой-либо предмет, объект.
  4. Отказаться от того, что положено по закону. Например, если переходят в собственность не только имущественные права, но и долговые обязательства, то можно изучить вопрос и в случае необходимости отказаться от данного владения.

Помимо таких прав, лица, указанные в завещании или имеющие родственные связи с умершим лицом, имеют и ряд обязательств. Среди них:

  1. Выполнять нормы действующего законодательства. Например, субъекты не должны предпринимать каких-либо действий, в т.ч. и не законных, которые смогли бы изменить долю причитающегося им по праву имущества. Другими словами, нельзя подкупать, запугивать, оказывать влияние и т.д.
  2. Обязанности относительно наследи обязательств умершего. Если гражданин принимает на себя некое имущество по наследству, то он и принимает на себя долги того, кого больше нет. Например: обязанность по погашению кредита, коммунальных долгов.
  3. Соблюсти требования, так называемую «последнюю волю» по завещанию. Если в документе указано, что какая-либо часть имущества должна отойти третьим лицам, то правопреемник должен обеспечить такой переход активов. Например, может одна из квартир по завещанию переходить какому-то неизвестному субъекту, который не имеет право на наследство. В таком случае наследники должны найти такое лицо и оформить все, как надо.
  4. Соблюсти поручение согласно завещанию. Например, в документе может быть указана воля о том, что часть денежных денег должна быть потрачена на некое целевое действие – финансирование благотворительного фонда, приюта и т.д. Наследник обязан выполнить такую волю.
Читайте также:  Как оформить куплю-продажу автомобиля: советы юриста

Информация!

И здесь интересный момент: последние две обязанности, с одной стороны, возлагают на правопреемника некие обязанности, но, с другой стороны, он может их не выполнять, если размер завещанного имущества больше, чем сумма расходов, необходимых для их исполнения. Таким образом, если человеку для выполнения последней воли умершего субъекта необходимо дополнительно привлекать собственные средства, то он имеет возможность оформить в собственность полагающиеся ему объекты без выполнения указанных требований.

Также стоит помнить, что наследодатель может официально не оформить право собственности. В таком случае такая недвижимость не подлежит включению в завещание. Получить его в свою собственность можно на основании судебного решения. Нужно подать иск в суд.

Также касательно прав. Есть такое понятие как преимущественное право. Оно появляется тогда, когда наследуется доля недвижимости, дома. Если такая доля передается по наследству, то тогда преимущественное право на получение такого объекта имеют те, кто уже пользовался частью такого объекта, то есть другие долевые владельцы. Как вариант: есть автомобиль, которым управлял как отец, так и сын. Право собственности оформлено на отца. Когда отец умер, то преимущественное право на такой автомобиль находится у этого сына. Вне зависимости от того, что еще есть и дочь.

Таким образом, вывод: правопреемники имеют как права, так и обязанности. Интересно то, что перечень прав и обязанностей на основании законодательства намного шире, чем их же перечень на основании завещания. Связано это с тем, что в завещание включаются многие люди, которые даже не имеют родственных связей. Относительно же наследования по закону, то в процессе принимают участие родственники. Завещание ограничивает действия и функции правопреемника, они все прописываются в документе, заверяются нотариально. Например, по закону есть перечень тех, кто даже при отсутствии в завещании, может и получить активы усопшего. Именно такие нормы фиксирует ст. 1149 Гражданского Кодекса.

Кто получить право собственности в любом случае:

  1. Дети, которые не достигли совершеннолетия;
  2. Дети, которые находились на иждивении умершего человека более, чем 12 месяцев;
  3. Не трудоспособные родители, супруги.

Даже если они не заявят о своем праве и их не будет упомянуто в завещании, им отойдет часть имущества.

Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.

Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.

Отмена и изменение завещания

Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).

Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.

Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.

Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.

Как и само завещание, отмена (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.

Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, — это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.

Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.

Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.

Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).

Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?

Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.

Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.

Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе либо иными должностными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.

При получении заявления об отмене завещания либо получении нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, нотариус делает об этом отметку в реестре для регистрации нотариальных действий и на экземпляре завещания, находящегося в делах нотариуса, а также в алфавитной книге учета завещаний. Если завещатель представляет свой экземпляр завещания, то отметка об отмене завещания делается и на этом экземпляре, после чего он приобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариуса. При получении заявления об отмене завещания нотариус регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий и приобщает к завещанию, хранящемуся в делах.

Абсолютно новыми являются правила п.5 и 6 ст.1130 о том, что, во-первых, завещание в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено лишь таким же завещанием. Заявитель вправе также изменить (путем составления нового завещания в чрезвычайных обстоятельствах) текст ранее составленного завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако такое завещание не может изменять завещание, удостоверенное нотариусом и иными лицами, упомянутыми в ст.1125 ГК; совершенное как закрытое завещание; приравненное к нотариально удостоверенным в соответствии с правилами ст.1127 ГК РФ; совершенное в виде завещательного распоряжения правами на денежные средства на банковском счете.

Во-вторых, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках можно отменить или изменить новым завещательным распоряжением в том же банке. Но оно не может отменить или изменить завещание, удостоверенное в соответствии с правилами ст.1124-1127 ГК РФ и не может отменить завещательное распоряжение, составленное в другом банке. Нужно учесть, что правила п.6 ст.1130 ГК РФ распространяются и на случаи совершения завещательного распоряжения в других кредитных организациях (т.е. не являющихся коммерческими банками).

Отмена завещания предполагает последующее наследование по закону, если совершено путем заявления об отмене; последствием изменения завещания может быть наследование как по завещанию, так и по закону.

Наследование по закону. Наследование по праву представления. Наследники первой очереди

При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в зависимости от степени родства и других обстоятельств. Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит .

Читайте также:  Можно ли вернуть любовь жены и помириться с ней, если разлюбила

Наследники первой очереди

В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Исключениями из этого общего правила являются два случая.

Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении них имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется путем наследования. Наследование – переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах: как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.

Под наследственным правом как учебной дисциплиной понимается совокупность тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права.

Под наследственным правом как наукойпонимается совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания.

Под наследственным правом как отраслью законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права.

Нормами наследственного права определено: кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т. д. Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием частной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было закреплено положение о гарантии наследования. В любом случае имущество умершего переходит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству – выморочное имущество).

Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом (наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозможность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота, невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными гражданами).

Для наследственного права характерен диспозитив-ный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на принятие наследства.

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений. Прежде всего при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращатьсяс предъявленными требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы средств на дальнейшее существование.

Существует 2 формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус выморочного имущества.

Читайте также:  Перевод нежилого помещения в жилое в 2023 году

Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.

Принципы наследственного права

Основы наследственного права выстроены на двух основных и нескольких сопутствующих принципах. К главным принципам относятся принципы:

  • свободы наследования, суть его в том, что собственник имеет право выбрать наследника, для этого он должен по собственной воле оформить завещание в соответствии со своим выбором. Можно не делать завещательных распоряжений вообще, тогда имущество перейдет к наследникам в законном порядке;
  • охраны интересов семьи и обязательных наследников. В законодательстве выделены обязательные или необходимые наследники. В любом случае, даже если их нет в завещании, они будут наследовать определенную долю наследства.

Сопутствующими являются следующие принципы:

  • универсальности наследственного правопреемства;
  • свободы выбора, наследники могут вступить в права наследования, могут отказаться от наследства;
  • охраны наследства от посягательств противоправного характера;
  • свободы завещания.

Последствия невыполнения прав и обязанностей

Если кто-то не выполняет свои обязанности, то он за это несет ответственность. Не исключение и наследники, наследодатели.

Информация!

Они могут нести как уголовную, так и административную ответственность.

Интересно: если тайна завещания наследодателя нарушена кем либо, то он имеет право требовать в судебном порядке компенсировать ему моральный ущерб, причиненный такими деяниями. Проблема только заключается в оценке такого морального ущерба.

Относительно обязательств. Если наследник принял активы и обязательства умершего гражданина, то он обязывался их погасить. Если он не погашает образовавшиеся долги, то кредиторы имеют право через суд требовать погашения . И суд будет на стороне таких кредиторов.

Уголовную ответственность могут нести те субъекты, которые подделали завещание. В таком случае такие деяния могут быть расценены как мошенничество. Конечно, мера ответственности будет определена индивидуально. Может быть и административная ответственность.

Ответы на самые популярные вопросы

Один из самых популярных вопросов о том, а могут ли претендовать на жилье дети, которые не были рождены в брак, и не указаны в завещании . Например: от отца получена по завещанию квартира. Она оформлена в право собственности. Но у усопшего есть дочка вне брака, которая не достигла совершеннолетия, и не была указана в завещании.

Наталья Викторовна Сазонова

Время на чтение: 4 минуты

А А

Наследник – это лицо, которое имеет право претендовать на наследство в законном порядке или в соответствии с пунктами завещания. Он получает право на собственность только после смерти наследодателя. Для того чтобы получить статус наследника, требуется пройти ряд формальных процедур. Они включают в себя обращение к нотариусу, сбор необходимых документов, подтверждение родственных отношений с покойным, если это законный порядок. Длительность процедуры зависит от нюансов конкретной ситуации.

Что делать, если между наследниками возникли разногласия

Важно: все разногласия между наследниками могут быть урегулированы в судебном порядке не позднее 3 лет с момента открытия наследного дела.

После того как нотариусу станет известно о факте оспаривания права на наследство, он обязан приостановить выдачу свидетельств остальным участникам процесса.

Получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется путем наследования. Наследование – переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах: как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.

Под наследственным правом как учебной дисциплиной понимается совокупность тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права.

Под наследственным правом как наукойпонимается совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания.

Под наследственным правом как отраслью законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права.

Нормами наследственного права определено: кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т. д. Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием частной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было закреплено положение о гарантии наследования. В любом случае имущество умершего переходит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству – выморочное имущество).

Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом (наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозможность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота, невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными гражданами).

Для наследственного права характерен диспозитив-ный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на принятие наследства.

Наследодатель: права, обязанности согласно Закона

Законодательство возлагает обязанности и права не только на наследников, то и на наследодателей. Их, правда, он обязан реализовать еще до смерти, во время жизни.

Права:

  1. Составлять завещание так, как он хочет. Это основа основ, демократический принцип, то есть распоряжаться своим имуществом человек может как угодно.
  2. Лишать наследства тех, кто ранее были включены в завещание; он имеет права вообще не указывать в документе тех лиц, кто имеет право по принципам правонаследия.
  3. Аннулировать завещание. По закону любое завещание, даже при заверении у нотариуса, может быть аннулировано. И человеку не нужно иметь четкую причину, объяснения своих действий.

Информация!

Относительно обязанностей, то нет четко прописанных норм, которые закрепляли их в отношении такой категории субъектов. Никто не может принуждать человека передавать объект по наследству, даже если он принадлежит ему на правах собственности. Он может включать детей, родителей, супругов в завещание, а может и не включать. В любом случае такие субъекты смогут получить свою долю согласно закону.

Рассматривая данную категорию лиц, следует упомянуть не об обязанностях, а об обязательствах субъекта. Под обязательствами следует понимать те долги, которые возникли у человека во время его жизни. К ним относятся:

  • Кредиты;
  • Задолженность перед детьми по алиментам;
  • Другие долги по заключенным договорам.

При этом есть наследуемые и ненаследуемые долговые обязательства. Кредиты, займы, обязательства по договорам переходят наследникам. Не наследуются следующие типы обязательств:

Задолженность по заказам, работам, которые были возложены на умершего:

  • Алименты (текущие обязательства, не долги);
  • Возмещение ущерба и вреда, причиненных третьим лицам,
  • Пожизненная рента

Какие обязательства имеет получатель?

При осуществлении передачи имущества, наследники получают не только определённые вещи и права, но могут быть награждены также и некоторым кругом обязанностей.Обязанности могут передаться как по закону, так и с помощью завещания.

Рассчитывать на получение прав и обязанностей могут и физические и юридические лица, а также дети, которые были зачаты до смерти наследодателя и появились на свет после этого.

Права и обязанности могут быть следующего характера:

  • долги по кредитам;
  • те, которые возникают у людей, отказавшихся от своей доли в наследстве;
  • связанные с церемонией похорон и погребения наследодателя.

Наследники, которые не отказались от своей доли, должны покрыть расходы:

  1. На уход за наследодателем при его жизни человеку, который его осуществлял (если он был).
  2. Связанные с обязательствами по долгам, которые оставил умерший.
  3. На охрану имущества в процессе его распределения.
  1. Наследство — это деньги, недвижимость и другое имущество, имущественные права и обязанности умершего, которые переходят его наследникам.
  2. Наследование бывает по завещанию и по закону.
  3. Надежнее — по завещанию.
  4. Обязательная доля — часть наследства, которую получают некоторые наследники независимо от завещания.
  5. Для принятия наследства обратитесь к нотариусу в течение 6 месяцев со смерти наследодателя.

В соответствии с существующим законодательством каждый человек, получающий наследство имеет право на:

  1. Написание заявления для вступления в наследство. Документ этот необходим для письменного объявления своего желания участвовать в делении имущества. Подаётся он самим человеком в нотариальную контору в течение полугода после призвания к наследству.
  2. Получение доли имущества, которая положена ему по завещанию или закону (если завещательного документа нет).
  3. Отказ. Каждый человек вправе добровольно отказаться от своей доли наследства. Особенно актуально это в том случае, если долги и обязательства, доставшиеся ему, больше выгоды, которую он может получить.
  4. Преимущество. Оно вступает в силу, если наследное имущество разделено на доли и позволяет отдельному лицу получить приоритет во владении им. Это происходит, если человек при жизни использовал эту собственность, а остальные – нет.


Похожие записи:

Добавить комментарий